Результат интеллектуальной деятельности человека являются и распространяются с помощью услуг

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Результат интеллектуальной деятельности человека являются и распространяются с помощью услуг». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

Интеллектуальная деятельность человека проявлялась и в глубокой древности. Однако ее правовое регулирование не вызывало какой либо нужды. Только тогда, когда возникли определенные столкновения интересов по поводу результатов интеллектуальной деятельности, встал вопрос о закреплении права человека на результаты такой деятельности. Право интеллектуальной собственности формируется вследствие развития интеллектуальной деятельности и необходимости правовой ее регламентации.

Что нельзя зарегистрировать в качестве изобретения и полезной модели?

В отношении изобретений и полезных моделей не могут быть зарегистрированы следующие виды объектов:

  • научное открытие, выявляющее объективно существующие закономерности;
  • научная теория, дающая представление о совокупности явлений;
  • математические методы;
  • изобретения, представляющие собой государственную тайну, так как они не подлежат обнародованию;
  • технические решения, направленные только на изменение внешнего вида товара (они регистрируются в качестве промышленного образца);
  • правила, методики игр; методы ведения хозяйственной и интеллектуальной деятельности (но можно запатентовать их отдельные элементы, технические устройства, систему управления; дизайн – в качестве промышленного образца; персонажи и название – как товарный знак);
  • программы для ЭВМ и других компьютерных устройств, базы данных (они охраняются в рамках авторского права, но их можно зарегистрировать в «Роспатенте»);
  • селекционные достижения (сорта растений и породы животных);
  • топологии интегральных микросхем – для них предусмотрена специальная процедура регистрации, аналогичная программам ЭВМ;
  • решения, заключающиеся только в представлении информации, так как они носят не технический характер.

Ограничения для промышленных образцов

В качестве промышленных образцов не могут быть зарегистрированы следующие виды объектов:

  • технические решения, связанные только с функциональным назначением продукта, например, изображение печатной платы или схема сборки;
  • внешний вид изделий, если он может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или места изготовления;
  • решения, которые содержат (или имитируют) официальную государственную, международную, отраслевую, наградную символику, клейма без разрешения компетентного органа.

Ограничения для авторского права

Так же, как и в случае патентного права, авторское право не распространяется на идеи, концепции, методы как таковые. Объект авторского права должен быть воплощен в какую-либо материальную форму (например, текст книги или сценария).

Кроме того, в рамках авторского права не могут охраняться следующие категории:

  • научные открытия;
  • способы решения организационных, хозяйственных, технических задач;
  • официальные документы и государственная символика;
  • языки программирования;
  • произведения устного словесного и музыкального народного творчества (фольклор), не имеющее авторства;
  • информационные сообщения (например, новости, передаваемые средствами массовой информации, расписания).

Согласно Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это значит, что правовая система РФ включает в себя не только внутреннее законодательство, но и международное право, которое применяется наряду с российским. Кроме того, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Отсюда следует, что при конкуренции норм международного и российского права применяется международное право. Для того чтобы применять на территории РФ нормы международных актов, необходимо произвести процедуру ратификации международного акта или присоединиться к международному договору.

Систему международных актов, входящих в правовую систему РФ, составляют:

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (для СССР и затем для России Конвенция вступила в силу с 1июля 1965 г.);

2) Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (вступила в силу в 1968 г.);

3) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);

4) Договор о патентной кооперации 1970 г. (вступил в силу для СССР в 1978 г.);

5) Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г. (Россия совместно с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной; вступило в силу в том же году);

6) Евразийская патентная конвенция 1994 г. (страны бывшего СССР, вступил в силу в 1995 г.);

7) Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. (вступил в силу для СССР в 1973 г.);

8) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);

9) Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 г. (Россия присоединилась в 1997 г.);

10) Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (вступила в силу в 2003 г.).

В отличие от физического труда, итогом которого обычно служат вещи, интеллектуальной деятельностью является умственный (мыслительный, духовный, творческий) труд человека в области науки, техники, в том числе генной инженерии и микробиологии, литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна). Результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом. Каждому из этих результатов присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а также осуществления и защиты прав их авторов. Однако все они обладают рядом общих признаков.

Во-первых, результаты интеллектуальной деятельности, в отличие от объектов вещных прав, имеют идеальную природу. Произведения науки и техники — это определенные системы научных и технических понятий или категорий. Литературные и художественные произведения представляют собой систему литературных либо художественных образов. Указанные категории и образы обозначаются (выражаются вовне) буквенными, цифровыми и иными знаками, символами, изобразительными или звуковыми средствами и зачастую существуют на определенных материальных носителях (бумаге, пленке, камне, холсте, дискете и т.п.). Однако от этого сами они не перестают быть идеальными объектами. Как всякие нематериальные объекты, не имеющие натуральной формы, результаты интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации.

Во-вторых, право не может прямо воздействовать на мыслительные процессы, протекающие в головном мозге человека. Процессы мыслительной деятельности остаются за пределами действия правовых норм. Тем не менее, не имея возможности непосредственно влиять на создание результатов интеллектуальной деятельности, право в состоянии позитивно воздействовать на этот процесс путем выработки правовых форм организации научно-технической и иной творческой деятельности и закрепления в дефинитивных нормах условий охраноспособности ее результатов.

Наряду с продуктом человеческого интеллекта исключительное право может быть установлено на средство индивидуализации юридического лица, а также индивидуализации выполняемых работ или услуг. Имеются в виду фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, используемые участниками гражданского оборота в целях персонификации (идентификации) как самих себя, так и своей продукции, работ или услуг.

Читайте также:  Программа молодая семья в 2023 году Ставропольский край куда обратиться

Средства индивидуализации как таковые также являются плодом чьей-то умственной деятельности. Однако их главная ценность, в отличие, скажем, от произведений науки, литературы и искусства, заключена не в них самих, а в содействии с их помощью созданию здоровой конкурентной среды путем различения как отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Кроме того, исключительное право на средства индивидуализации закрепляется не за их разработчиками (например, художниками), а за лицами, зарегистрировавшими их на свое имя.

Идеальная природа результатов интеллектуальной деятельности отнюдь не свидетельствует о ее малозначительности или оторванности от производства необходимых людям вещей и иных ценностей человеческого общества. Наука и техника позволяют использовать богатства и силы природы в интересах человека. Литература, искусство, дизайн играют большую роль в формировании его духовного мира и эстетического уровня.

В условиях рынка своевременное и широкое использование результатов умственного труда способствует повышению эффективности предпринимательской деятельности, качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг .

См.: Зенин И.А. Рынок и право интеллектуальной собственности в СССР // Вопросы изобретательства. 1991. N 3. С. 21.

В целях создания благоприятных условий для наращивания интеллектуального потенциала общества Конституция РФ гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44). Поскольку правовой режим отдельных результатов умственного труда никак не зависит от национально-территориальных особенностей, «правовое регулирование интеллектуальной собственности» отнесено к ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ).

Понятие и виды интеллектуальных прав неимущественного характера

Перечислим существующие виды интеллектуальных прав неимущественного характера:

  • право на имя,
  • право авторства,
  • право на неприкосновенность произведения,
  • право на защиту репутации автора.

Что же означает выражение «неимущественные интеллектуальные права»? Всё довольно просто. В отличие от имущественных, неимущественными являются безусловные права, от которых нельзя отказаться. Кроме того, эти права не прекращаются в связи с тем, что прошёл установленный законодательством промежуток времени. Как известно, основные виды интеллектуальных прав могут передаваться, продаваться, изменяться. Но неимущественные не рассматриваются как объекты сделок. Ими нельзя распоряжаться тем же образом. Этот вид интеллектуальных прав разработан из тех соображений, что общество имеет право знать имя истинного создателя того или иного произведения, а также иметь возможность ознакомиться с этой работой в её оригинальном, а не искажённом воплощении. Невозможно даже юридически оформить сделку, при которой если автор объявит об отказе от интеллектуальных прав неимущественного характера, то она будет признана недействительной. Если же каким-то образом она была проведена, то её результаты не имеют никакой юридической силы. Авторство сохранятся за автором. Но отдельно следует рассмотреть последний пункт — право на защиту репутации. О нём мы ещё поговорим ниже, так как это особый вид интеллектуального права неимущественного характера, который действительно может передаваться по наследству третьим лицам.

Рассмотрим подробно существующие категории интеллектуальных прав неимущественного характера.

  • Право авторства — право значится в качестве автора своей работы.
  • Право автора на имя — право использовать для подписи работы своё или любое желаемое имя, либо вообще не подписывать произведение никак, оставшись анонимом.
  • Право на неприкосновенность произведения — не разрешается внесение каких-либо поправок, корректировок, сокращений, прибавлений и других изменений к произведению, если он не дал на то личное согласие. Следует отметить, что данный вид интеллектуальных прав неимущественного характера предполагает также и то, что к произведению нельзя прибавлять комментарии, послесловия, иллюстрации и т.д. Подробнее об этом рассказывает Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1266.
  • Право на защиту репутации автора — этот вид интеллектуального права неимущественного характера тесно связан с предыдущим. Их легко перепутать. Тем не менее, есть разница. Здесь речь идёт о том, что произведение защищено от каких-либо прибавлений, способных повредить репутации автора, выставить его в неблагоприятном свете. Следует отметить, что защита чести и достоинства создателя произведения происходит и после того, как он умер. Данный вопрос рассматривается в уже упомянутой выше стать 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

14.1) географические указания; (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ)

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Читайте также:  Какие выплаты положены при рождении ребенка неработающей матери в 2023 году на первого ребенка

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

Комментарий к статье 1225 ГК РФ

1. В пункте 1 комментируемой статьи содержится перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Этот перечень сформулирован как закрытый и, следовательно, не может быть расширен даже законом без внесения поправок в данную статью.

2. В указанный перечень не вошли объекты, на которые распространяются права публикатора (§ 6 гл. 71); эти объекты, строго говоря, не являются произведениями науки, литературы или искусства, а возникающие на эти объекты права не являются авторскими правами.

Исправляя эту очевидную ошибку законодателя, следует считать, что объекты прав публикатора включены в перечень, содержащийся в п. 1 комментируемой статьи.

3. Объекты, перечисленные в п. 1 комментируемой статьи, отнесены к двум категориям:

1) результаты интеллектуальной деятельности;

2) средства индивидуализации.

Как следует из текста ст. 1228 ГК РФ, непременным признаком результата интеллектуальной деятельности является наличие у этого результата автора. Следовательно, к результатам творческой деятельности относятся: произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных (как объекты авторского права); исполнения; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем (всего 9 объектов). С другой стороны, исходя из обычного смысла термина «средства индивидуализации», к этой категории объектов должны относиться те объекты, которые кого-то или что-то индивидуализируют, идентифицируют. Таким образом, к данной категории должны быть отнесены: фирменные наименования; товарные знаки; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения (всего четыре объекта).

Когда возможна передача прав на объекты интеллектуальной собственности

Нельзя передать интеллектуальную собственность как таковую, поскольку она не является материальным объектом. Можно передавать лишь права на нее, особенно в случае с исключительным правом.

Распоряжаться исключительным правом можно в следующих формах:

— Отчуждение исключительного права – передача в полном объеме от одного лица к другому. При этом предыдущий правообладатель полностью утрачивает юридическую возможность использовать объект ИС.

— Предоставление права пользования на основе лицензионного договора. За обладателем при этом сохраняется исключительное право, но лицензиат получает право пользования в ограниченном объеме, который прописан лицензионным договором.

В свою очередь лицензия может быть исключительной и простой (неисключительной). В первом случае правообладатель утрачивает право заключать лицензионные договоры с другими лицами, во втором случае это право у него остается.

Как происходит оценка прав интеллектуальной собственности

В основном потребность в оценке прав интеллектуальной собственности возникает в бизнесе. В основе стоимости (ценности) объекта интеллектуальной собственности лежит его способность приносить доход своему владельцу. Если объект обладает такой способностью, то он обладает и стоимостью, которую можно оценить.

Доход от объекта ИС генерируется в процессе его коммерческого использования, поэтому из всего многообразия объектов интеллектуальной собственности наиболее часто подлежат оценке товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, ноу-хау, программы для ЭВМ.

В зависимости от текущего использования объекта ИС и его потенциала могут применяться следующие способы оценки:

1. Если объект интеллектуальной собственности уже используется в коммерческих целях, то его оценка будет основана на реальных данных о его коммерческой эффективности. В качестве показателей эффективности могут выступать, например, выручка от продаж товаров (услуг), произведенных с использованием оцениваемого объекта ИС, или экономия на затратах при производстве товаров (услуг), обусловленная использованием объекта ИС.

2. Если объект интеллектуальной собственности еще не используется в коммерческих целях, но имеет обоснованный потенциал коммерческого использования, то его оценка будет основана на прогнозируемых показателях.

3. Если объект интеллектуальной собственности не используется в коммерческих целях и не имеет потенциала коммерческого использования в обозримом будущем, то его оценка проводится затратными методами, то есть определяется величиной затрат на его создание.

На что распространяется режим вещных прав на объекты интеллектуальной собственности

6 этого Закона характеризует права обладателя безотносительно к тому, какие права он реализует: право собственности на информационный объект или исключительные права относительно объекта авторского происхождения. Часть четвертая ГК РФ как бы узурпировала все проблемы прав субъектов, создающих программный продукт информационных технологий, в институте интеллектуальной собственности. И это подтверждается тем, что из ст.

128 ГК РФ «информация», как самостоятельный объект гражданских прав, исключена. Тем не менее в ч. 2 ст. 6 Закона об информации указано, что

«от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования правомочия обладателя информации осуществляются соответственно государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами»

.

Факты, которые нужно знать

Автором признается тот человек, который своим творческим и интеллектуальным трудом создал результат интеллектуальной деятельности. Однако следует учитывать и такие нюансы.

  1. Автора не могут лишить авторских прав. Исключением является ситуации, когда человек им не является, но выдает себя за него. В подобном случае этот вопрос необходимо оспаривать в суде.
  2. Те лица, которые оказывают поддержку (материальную, техническую, организационную или другую), не считаются авторами.
  3. После смерти автора закон защищает его права. Со стороны защиты может выступать гражданин, который изъявил желание, или его данные записаны в оставленном завещании.
  4. Если при создании результата интеллектуальной деятельности принимали участие несколько человек, то они наделяются авторскими правами в равных долях.

Роль творческой деятельности в возникновении права на результат интеллектуальной деятельности

Большое значение имеет вопрос о возможной охране прав на РИД человека. Статья 1226 ГК РФ определяет, что права на охраняемые РИД и средства индивидуализации являются интеллектуальными правами. В то же время для возникновения интеллектуальных прав на созданный РИД необходимо творческое участие субъектов в создании данного объекта.

Интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.). Первоначально эти права возникают у автора РИД. Исключительное право позволяет автору распоряжаться этим правом, а личное неимущественное право неотчуждаемо и непередаваемо и определяет связь созданного объекта с личностью автора-творца. Различаются данные права и по субъектному составу: личные неимущественные права возникают только у физического лица и именно от него неотчуждаемы и непередаваемы, в то время как исключительные права могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам.

А изобретать он умеет?

Если система искусственного интеллекта создала изобретение, можно ли его защитить в соответствии с патентным правом? Может ли и должна ли эта система ИИ считаться изобретателем для целей патентной заявки? Пока законодатели в различных юрисдикциях не готовы ответить на этот вопрос положительно.

Так, например, в соответствии с существующим патентным законодательством Великобритании только физическое лицо (то есть человек) может и должно быть указано как «изобретатель» в патентной заявке. Данное правило нашло отражение в различных решениях, касающихся патентных заявок на изобретения, созданные с помощью системы искусственного интеллекта под названием DABUS. Доктор Стивен Талер, создатель системы DABUS, подал заявку на патенты от своего имени, но назвал DABUS изобретателем.

Заявки были отклонены Ведомством интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO), Европейским патентным ведомством и Ведомством США по патентам и товарным знакам. Причиной отказа являлось наличие в законодательстве требования, чтобы изобретатель был человеком. Следовательно, системы искусственного интеллекта не могут быть изобретателями, поэтому патент не может существовать в отношении технологии, которую он «создает».

Читайте также:  Алименты на двоих детей от разных браков сколько процентов в 2023 году

К такому же выводу пришло и недавнее исследование, опубликованное Европейским патентным ведомством совместно с исследователями из Университета королевы Марии. В ходе анализа, который охватывал юрисдикции Великобритании, ряда стран континентальной Европы и Соединенные Штаты Америки, было установлено, что вклад, необходимый для того, чтобы считаться изобретателем, должен быть «творческим или интеллектуальным по своей сути», а это в конечном итоге требует вмешательства человека. Ни одна из юрисдикций в исследовании не предусматривала, что технология «сама по себе» может считаться изобретателем.

Таким образом, в настоящее время, — по крайней мере, с юридической точки зрения, — системы ИИ рассматриваются как сложный инструмент, который помогает изобретению, но не может считаться автором изобретения. Поэтому изобретение, созданное такой системой, не может иметь права на патент.

Вместе с тем, очень важно провести границу между изобретениями, созданными ИИ, и изобретениями, созданными с их помощью. Поскольку вторые относятся к изобретениям, созданным при существенном вмешательстве человека и/или под его руководством, патентная защита таких изобретений на сегодняшний день иногда возможна. В связи с этим последнее десятилетие значительно увеличивается число патентных заявок на изобретения, непосредственно связанные с работой искусственного интеллекта.

§ 4. Использование результата интеллектуальной деятельности, созданного в соавторстве, и распоряжение им

Коллективно созданные результаты интеллектуальной деятельности порождают и коллективные права на них. Распоряжение этими коллективными правами требует согласованности действий соавторов, в первую очередь, при выражении их вовне, т.е. при взаимодействии с третьими лицами.

Как уже было отмечено, достаточно самого минимального, но обязательно творческого вклада в общий результат интеллектуальной деятельности, чтобы считаться его соавтором со всеми вытекающими отсюда правомочиями. Наличие соавторства при его создании влечет возникновение интеллектуальных прав, которые делятся на личные неимущественные и исключительные. Последние, как известно, являются имущественными и отчуждаемыми, и в связи с этим возникает вопрос о распоряжении этими правами соавторами.

Понятие интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав регулируется нормами Конституции РФ. Так, статья 44 дает гарантию каждому человеку, которая заключается в свободе любого вида творчества в области литературы, науки, культуры, техники и др. Закон охраняет интеллектуальную собственность.

Появление понятия «интеллектуальная собственность» чаще всего связывают с законодательством Франции конца XVIII века. Само понятие характеризуется наличием интеллектуального вида собственности. Это положение можно считать верным только отчасти, поскольку как интеллектуальную, так и вещную собственность нельзя считать равнозначными категориями. Оно не зависит от того, что включено в понятие «собственность». Это связано с существующей концепцией, в соответствии с которой права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) должны защищаться наравне с традиционной собственностью. Во многих государствах законодатель определяет право собственности в качестве права на вещь. Наряду с этим интеллектуальная собственность не может являться вещью в соответствии с материальным пониманием. Напротив, она представляет собой систему нематериальных результатов деятельности автора.

Замечание 1

Право на РИД и право на вещь представляют собой 2 разных правовых института. Интеллектуальная собственность включает исключительное право на РИД, то есть на нематериальные объекты. При этом право собственности необходимо включить в состав вещных прав.

Результат интеллектуальной деятельности представлен результатом мыслительной деятельности. По факту он является нематериальным, что отличает его от материальной вещи. Подобный результат можно связать с определенной материальной вещью только в той степени, в какой результат интеллектуальной деятельности фиксируется в составе вещи. Таким образом, для проявления прав важно, чтобы РИД материализовались, при этом начало защиты прав на объекты находится в зависимости от режимов охраны, которые используются к объектам.

Пример 1

Например, для объектов патентного права необходимо проходить государственную регистрацию. Это отличает их от объектов авторского права. К ним не предъявляется такое требование. Что касается объекта права на секрет производства («ноу-хау»), то здесь необходимо использование режима коммерческой тайны.

Распределение собственности на вещи и исключительных прав на РИД прослеживается на примере передачи третьим лицам в собственность материальных носителей, на которых содержатся произведения литературы. В этом случае можно увидеть отношения как минимум 3 субъектов:

  • обладатель права на произведение литературы,
  • собственник материального ресурса,
  • приобретатель прав на материальные ресурсы.

Законодатель определяет, что для того чтобы не нарушить права любого субъекта, передача лицу носителя с произведением не должна повлечь передачу прав на само произведение. При этом у второго лица может проявиться только право собственности на носитель. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности может проявляться вне зависимости от прав собственности на материальные объекты, в которых выражается объект интеллектуальной собственности.

Объекты, признаваемые РИД

Среди совокупности объектов права интеллектуальной собственности выделяют объекты, признанные РИД. Это могут быть произведения, исполнения, фонограммы, передачи организации вещания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, производственные секреты. Также сюда включены объекты, которые могут быть приравнены к РИД, включая средства индивидуализации участников делового оборота, продукции, работ, услуг и др.

В соответствии со сферой действия принято рассматривать 2 основные группы исключительных прав.

В первую группу включены права промышленной собственности («промышленные» права). Они включают исключительное право на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации, которые приравнены к ним. Такие средства используют юридические лица в ходе производства, при этом их защита имеет в основе систему патентной охраны, которая закрепляет исключительные права за патентообладателями.

Замечание 3

В нашей стране выдачу патентов на изобретения и промышленные образцы, патенты на полезные модели, товарный знак, наименование происхождения продукции осуществляет Роспатент в установленном законом порядке.

В РФ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) занимается правовой защитой государственных интересов в следующих областях экономического и гражданско-правового оборота:

  • результаты НИОКР,
  • технологические работы военного, специального и двойного назначения,
  • контроль и надзор в области правовой охраны,
  • использование РИД для гражданского, военного, специального и двойного назначения,
  • контроль и надзор в установленной области деятельности в отношении государственных заказчиков и предприятий, являющихся исполнителями государственных контрактов и др.

С помощью патента происходит удостоверение приоритета, авторства охраняемых объектов и исключительные прав обладателя. В качестве автора изобретений, полезных моделей, промышленных образцов может быть признано физическое лицо (гражданин). Соответствующие объекты промышленности способны повторить определенные элементы, которые уже включены в прочие охраняемые объекты. Это понятно по той причине, что число символов, изображений и прочих элементов в мире конечно. Не конечной является только творческая реализация и видение подобных частей и элементов в создаваемых объектах. Помимо этого, законодатель предусмотрел возможность создать одно и то же изобретение разными лицами, которые находятся на территории как одной страны, так и разных государств. Именно по этой причине закон предусмотрел, что для проявления прав защиты исключительных прав на такие объекты требуется государственное признание первенства автора, его прав. Это может быть выражено с помощью государственной регистрации таких объектов. Например, права на объекты патентного права и средства индивидуализации предприятий, включенных в состав объектов промышленной собственности, могут возникать после государственной регистрации.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *